jueves, 21 de septiembre de 2017

CAPITULACIONES DE ULTRATUMBA

A Lanzada: restos del poblado tardoromano, ermita y torre.

El artículo 207.2.1º de la ley de Galicia contiene una curiosa modalidad de Capitulaciones de ultratumba que se pactan entre un cónyuge vivo y otro muerto: El legado del “derecho” en un bien ganancial implica el de la mitad indivisa de dicho bien en concreto, una vez fallecido el disponente y aceptado por cónyuge sobreviviente; al que pertenecerá la restante mitad indivisa porque no puede haber una mitad sin la otra. Como se ve, se produce la conversión una comunidad “germánica” (sobre la totalidad, sin partes) sobre un bien ganancial, en una comunidad “romana” (por cuotas), la cual, ipso facto, se extingue por virtud del propio legado y, ahí está la gracia del asunto, sin intervención de los herederos en la liquidación de la sociedad conyugal. Es el propio difunto quien  capitula desde el otro mundo.

Esta opción sucesoria ha sido reconocida, como no podía ser menos, por la Resolución DGRN de 26 de octubre de 2.016.

A diferencia de la ley gallega, el Código Civil sólo permite a cada esposo disponer por testamento “de la mitad de los bienes gananciales”, en barbecho; es decir que para disponer de un bien concreto se requiere la liquidación de la sociedad conyugal. Ahora sí, con intervención de los herederos y el viudo/a.

lunes, 18 de septiembre de 2017

ESCRITURAR CON EL DNI CADUCADO

Respuesta a consulta pública del "Formulario de Contacto": posibilidad de escriturar con el D.N.I. caducado.

La pregunta encierra dos cuestiones distintas: La identificación personal y la identificación fiscal.

1ª) La identificación personal es responsabilidad del Notario, que debe dar fe de ella  conforme a alguno de los criterios que da el art. 23 de la Ley del Notariado: a) Si conoce a la persona, dará fe de ello y ya no hace falta más, ni carnet ni nada; b) Mediante dos testigos que conozcan a la persona y sean conocidos personales del Notario; o identificando a unos contratantes desconocidos por otros conocidos del Notario; c) Mediante carnets o documentos expedidos por la autoridad con retrato y firma que sirvan para identificar personas. Como se ve, este es sólo el tercer criterio, innecesario si existe cualquiera de los anteriores. Los documentos son: el DNI o el Pasaporte vigentes (no caducados). El de Conducir se suele estimar inválido, pues su objeto es "conducir vehículos" y no identificar personas. d) El cotejo de firma con la de otra escritura en la que el propio Notario hubiera dado fe de conocimiento.
Como se ve, el DNI vigente es sólo uno más de los medios de identificación y ni siquiera el preferente. Si uno acude a su notario habitual, lo más probable es que ni siquiera le pida el DNI.

2ª) La identificación fiscal se requiere en escrituras de contratos, como ventas, hipotecas, etc. Al respecto el art. 23 dice que "los comparecientes acreditarán al Notario sus números de identificación fiscal, de los que quedará constancia en la escritura".
El NIF es un número identificador exclusivo que no se puede asignar a nadie más, por lo que su duración debe ser indefinida ya que el NIF por sí sólo no confiere derechos. Las que caducan son las personas (cuando en el periódico les ponen R.I.P.) A efectos fiscales lo que importa es que un número centralice todas las cuestiones fiscales de un sujeto, por lo que, concedido inicialmente el NIF servirá ya para siempre.
Por ello, identificado el otorgante por el Notario por los medios previstos en la Ley (véase "identificación personal") y acreditado que a este en su momento se le ha asignado un NIF, debe entenderse cumplida la exigencia de la Ley del Blanqueo, aunque el DNI del que deriva el NIF esté caducado.

Caso típico sería el del otorgante, conocido por el Notario, cuyo DNI, aun caducado, le conste al Notario por tenerlo escaneado en su archivo, como es obligatorio al efectuar cualquier operación.

 De todas formas, si quiere evitarse dimes y diretes, mejor será que renueve el DNI.

Robaliza pescada en A Lanzada, donde se producen embarazos tras recibir el baño de las nueve olas.
 Esta se había comido a una gestante.

miércoles, 13 de septiembre de 2017

UNA LEYENDA URBANA: LA COPIA DEL MANCOMUNADO

Aprovecho el último post para traer aquí otra de las “Leyendas Urbanas” relativas al testamento mancomunado: según ella, no se podría dar copia de la parte que afecte a la sucesión “no-abierta”, es decir, de la del cónyuge vivo en el testamento de esposos. En realidad, nuestra Ley no se refiere en absoluto a la sucesión “no-abierta”; lo único que dice es que sólo se puede dar copia de las disposiciones que afecten a la “sucesión abierta”. En el mundo real, las cláusulas suelen ser mixtas (usufructo recíproco entre esposos e institución a hijos a partes iguales, por ejemplo), afectando tanto a la sucesión “no abierta” como a la “abierta” y, como afectantes a esta última, se puede obtener copia sin problema de lo afectante a la sucesión “no abierta”. El testamento es el reino de la voluntad, comprendido en esta el derecho a renunciar al secreto testamentario.
Un caso peculiar (muy raro tras el asesoramiento notarial) sería el de que alguien se empeñase en disponer sus cuitas exclusivas en un testamento mancomunado con otra u otras personas. En estos raros casos puede ser conveniente para evitar las “copias parciales” que el instrumento contenga poder especial a los instituidos para obtener copia total del testamento: tanto de las disposiciones que afecten a la sucesión abierta o mixtas (como herederos), como a las exclusivas de la no-abierta (como apoderados).

Cayo Cestio, un funcionario humorista: destinado en Egipto (click), le gustó su estilo funerario y se hizo construir una pirámide en el centro de Roma. Aun anda por ahí, jorobando el tráfico.

REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO MANCOMUNADO

Respuesta a consulta pública del "Formulario de Contacto": Revocación individual del testamento mancomunado e interpretaciones subsiguientes:

El testamento mancomunado no limita la libertad de testar y puede ser revocado tanto por los otorgantes, como por uno sólo de ellos en lo que hace a su parte. Con las siguientes advertencias:

--Las disposiciones correspectivas, si se establecen, son irrevocables, pero la correspectividad no se presume, es decir hay que declararla expresamente en el testamento, lo que no se efectúa prácticamente nunca. En resumen, el mancomunado corriente puede ser revocado, tanto conjuntamente por los otorgantes como, unilateralmente ,en cualquier momento, por uno sólo de ellos.

--La revocación del mancomunado habrá de ser notificada al otro otorgante si vive; por ejemplo, al otro cónyuge si se trata de un testamento de esposos. Ahora bien, la falta de notificación, no afecta a la validez de la revocación. ¿Cuál sería la consecuencia del secreto, entonces? Podría deberse una indemnización de daños y perjuicios, si se demuestran, por haberse incumplido una obligación legal.

En cuanto a los problemas que se pueden originar por la revocación unilateral del testamento mancomunado de esposos, las reglas habituales son:
1)      Cada esposo puede disponer  o redisponer por sí sólo de lo que tenga recibido por herencia, pacto sucesorio o donación.
2)      Cada esposo (por sí sólo) puede disponer por entero de un bien ganancial, lo que producirá plenos efectos si en la liquidación de gananciales se le adjudica; si no, habrá que indemnizar al beneficiario de su valor; o, si sólo se le adjudica la mitad, se entregará al beneficiario la mitad del bien más la mitad de su valor.
3)      Cuando un solo esposo hace disposición de “su parte” en un bien ganancial, se entenderá referida a una mitad indivisa de ese concreto bien, si el cónyuge superviviente a sus herederos lo aceptan (a diferencia del Código Civil, que sólo permite disposición de “la parte” en el conjunto de gananciales).

lunes, 11 de septiembre de 2017

¿JUGARÁ LA LIGA EL BARÇA? ¿LA FRANCESA?


Decíamos ayer… que unos cree que el procés va en serio, otros que de broma… pero las élites catalanas ajustan sus actos a la máxima de que todo se trata de una carallada.
Es en este campo donde el Barça se convierte en una metáfora. La Cataluña independiente es algo que nunca existió; por eso, el ente que se pretende será algo nuevo y nuevas (e inventadas) tendrán que ser sus manifestaciones. Esa Catalonia quizás destacará por el polo, el rugby o el parchís; pero el Barça ya no estará entre sus símbolos.
Hace días escuchamos decir a un dirigente de rostro pétreo que “el Barça podría elegir Liga”, refiriéndose a la española o la francesa. Está claro que cree que lo del procés va de coña porque, si esperase ver el resultado, sabría que se lo iban a comer a dentelladas. La Liga española es una liga nacional y, al menos en Galicia, para ver al Porto, debemos esperar a que el Depor juegue la Champions. En cuanto a la francesa se agarran al precedente del Mónaco.
Mónaco es un protectorado francés cuyo Jefe de Gobierno (Ministro de Estado) nombra el presidente de la República Francesa entre ciudadanos franceses, controlando además su Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales. Un chiringuito, vamos, que pueden cerrar cuando quieran.
Si quieren convertir Cataluña en un protectorado francés, deberían decirlo. Luego habría otro procés, este sí justificado (click), y el Barça se vería en la tesitura de jugar la liga venezolana o norcoreana. Siempre que pudiera pagar el billete low cost.
Porque no habría muchos socios que pagasen cuota. Jacques, que entre otras analfabetías es Técnico de la Seguridad Social explicará en un nuevo post lo que ocurre con las pensiones caso de segregación traumática. Basándose en los precedentes internacionales, no en fantasías. 

sábado, 9 de septiembre de 2017

¿PUEDEN OPERAR EL SABADELL O CAIXABANK EN VIGO O LUGO EL 5 DE OCTUBRE?


En el tema del prusés unos se manifiestan como si se tratara de algo que va “en serio” y otros como si fuese “en broma”; pero en el fondo de sus conciencias todos los mandamases (excepto alguno de la CUP) ajustan sus actos a una máxima inmutable: la cosa va de carallada.
Jacques discrepa. Cierto que el Procés es una creación del espíritu: Cataluña es una parte fundacional de España y el fantástico Casanova un guerra-civilista español. Y Cataluña no existe si no es ensamblada en el proceso social y económico español, casi siempre, a la cabeza. Pero las creaciones de la mente humana se convierten a menudo en realidades duras y tocables como el mármol: Roma existió porque Rómulo la imaginó primero. Esa Cataluña extra-española y extra-europea puede alumbrarse porque está alojada en las cabezas y los pensamientos de cientos de miles de ciudadanos. Cuan poco hace falta: un guiño de la Merkel o una copa de más de mister Trump. Por supuesto implicaría la caída de la democracia española: Euskadi, Canarias, Baleares… habría cola para empobrecernos, todos, para situarnos en jubilaciones de 200 o 300 euros como los macedonios, montenegrinos, kosovares, albaneses o cualquiera de esos agradables mini-estados mediterráneos.
Lo que no entiendo es la cara de póquer de los que se juegan todo en el Procés. Ese refugiarse con cara de pillos tras las faldas de Mariano Rajoy. Sé, sabemos sus motivos: los escribí antes: creen que la cosa no va en serio: por eso callan como muertos: así no se gastan.
Pero las cosas del espíritu pueden materializarse; es más, si son muy intensas, se materializan fijo. EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS. No se entiende la huelga de “brazos caídos” salvo que nos encontremos ante gente muy obtusa.
Para empezar, dense por requeridos Caixabank y Banco de Sabadell: sus respectivos Consejos y grandes accionistas. Si la independencia se proclama el 4, como está anunciado, el 5 serán Bancos extra-españoles y extra-comunitarios, todo según está avisado. En tal caso, deberán cerrar sus actividades en Santiago, A Coruña, Vigo, Sanxenxo, etc., puesto que se requiere autorización del Banco de España para la “Libre prestación de servicios de entidades de crédito extranjeras extra-comunitarias en España”. Y no la tienen.
Cuando hay que hablar, hay que hablar. Claro y fuerte. También se incurre en responsabilidades por omisión.
Lo otro, ese silencio rillote de ángeles de Murillo, mantiene engañada a mucha gente.


P.D.-(15/09/2017): El Banco de Sabadell acaba de manifestar que, de materializarse la independencia, trasladaría sus domicilios sociales a territorio español. Igual que dije antes que es de muy mal estilo mantener engañados a clientes, accionistas y empleados, ahora rectifico y afirmo: la claridad es de agradecer.

jueves, 7 de septiembre de 2017

LA LANGUE D´OC ET LA LANGUE D´OIL

Bandera de Arousa, el otro prusés (click, click)

La papeleta del referéndum catalán me ha parecido algo maravilloso. De golpe, ha regresado a mi mente la clase de Literatura del profesor Queisiños. Dante, además de la Divina Comedia, tuvo la humorada de clasificar las lenguas romances en tres grupos, según la forma de decir sí: Las lenguas d´oil (oui), casi toda Francia; las lenguas del sí, Italia y España; y las lenguas d´oc, en el Sur de Francia, o sea el Languedoc. La papeleta da esa opción y yo pienso votar “OC”, pues todo está en empezar y pienso que los catalanes en breve conquistaremos Carcassonne, Perpignan, etc.; el Langue-d-oc.
Porque ¿quiénes seremos nacional-catalanes? ¿Los forzados, los agarrados por el suelo o por nuestros pies? ¿Los empapelados? ¿Los saltarines?
Al ser Catalunya una nación fantástica, creada por la Literatura, esas cosas hay que aclararlas. Nación, nación, lo que se dice nación, no lo fue nunca: como mucho parte del Reino de Aragón, uno de los fundacionales de España y la mítica historia de Casanova, una batallita más de nuestra guerra civil española entre Austrias y Borbones. Aun así, Jacques cree en las creaciones de la mente, esos ectoplamas que se convierten en realidad palpable y tocable. Pero al ectoplasma, como al Quijote o a la Comedia de Dante hay que modelarlos, darles trama y verosimilitud: requisito indispensable para que el espectador acceda a la “suspensión de la incredulidad”. Posibilidades.
La nación catalana podría ser agarrarte por los pies. Es decir, todo el que esté pisando el suelo de la autonomía de Cataluña, se convierte en nacional del nuevo País d´Oc por determinación de la mayoría parlamentaria, aunque minoría ciudadana. De esta forma, Junts pel Oc, Esquerra y Cup arramblarían con todas las gallinas que pillaran en el gallinero. Lo malo es que un montón de gallinas se rebelarían, ellas querrían seguir cacareando co-co-co y no oc-oc-oc. Por eso, esta modalidad requiere tiros y cañones, fuerzas al mando del general Jackson Stonewall en la guerra civil americana, o, más prosaico, el Ulster o las masacres de Srebrenica. ¡A santo de que nadie va a dejarse agarrar por los pies si no le apuntan con una pistola! Risa da pensar en el Puigdemont echado a tus tobillos mientras te suelta: parole, parole, parole…
O la nación catalana puede ser cosa de papeleo, como en El Proceso de Kafka: todo el que esté fichado como catalán, esté donde esté, se convierte en súbdito de esa demi-Cataluña formada por JxSí (o Junts pel Oc), Esquerra y la CUP. Por ejemplo, el propio Jacques, que se declaró catalán en un viejo testamento otorgado en Sant Boi. Pero la novela de papel, más que ninguna otra, requiere credibilidad: si al lado está la vieja historia de la España de toda la vida, o sea Caixabank pastoreando los fondos de los sorianos y clases medias comiendo butifarra, va a ser difícil que los lectores serios compren masivamente el nuevo argumento del Far East.
O… Se proponen interesantes soluciones para los que quieran seguir siendo catalanes com sempre: su estatuto personal sería el de españoles, pero el territorial, catalán. O sea serían españoles volando, levitando como Santa Teresa. También cabría la modalidad de saltos repetidos, tal vez no excesivamente adecuada para ancianos.
Vale, pero si me dejan votar OC votaré OC; solo por el gustazo. Luego me fugaré y me haré gallego: aquí, todo se basará en Valle Inclán y coronaremos por rey al marqués de Bradomín. Aunque Juan Carlos, el rey de Sanxenxo, podría ser un magnífico candidato.
Of course, reivindicamos Portugal hasta Braga, que desde lo del pio latrocinio, allí podemos hacer lo que nos de la gana. Ah, en el referéndum hay que incluir la opción “SIM”, que luego van y no nos dejan reclamar Vila Nova de Cerveira…

miércoles, 6 de septiembre de 2017

RESPUESTA A RECONSULTA: LOS LLAMADOS ILEGÍTIMOS

Re-consulta: Hija heredera testamentaria e hija "aparecida". Sucesión anterior 2006. Partes respectivas. Respuesta "en abierto" al no prohibirse.
Máscara funeraria de Miguel Ángel realizada por su discípulo Il Braghettone (Click).

He debido estar espeso en mi anterior respuesta, pues se me vuelve a preguntar por los derechos de los hijos ilegítimos. Repito que no existen “hijos ilegítimos”, pues para la ley solo existe la categoría de “hijos,  sean o no de matrimonio”. Y que estamos hablando de la legalidad anterior a la Ley Galicia 2/2006.
Lo IMPORTANTE, IMPORTANTE, IMPORTANTE es establecer si el testador SABÍA O NO que tenía ese hijo que ahora aparece y reclama. Eso, en derecho, se llama PRETERICIÓN INTENCIONAL (a propósito) o NO INTENCIONAL (sin querer).
*Si el testador, a sabiendas de que tenía otro hijo, no le dejó nada porque no le dio la gana, prevalece la voluntad del testador y al hijo “aparecido” solo le corresponde lo mínimo obligatorio, llamado legítima estricta, a repartir entre todos los descendientes-legitimarios.
Por ejemplo, si tenemos una hija matrimonial nombrada en testamento y ahora aparece otra de la que el testador sabía su existencia,  sumamos un total de DOS HIJAS. Como la legítima anterior a 2006 (El TS cree que es la “estricta”) era una cuota de UN TERCIO, A REPARTIR ENTRE DOS, NOS QUEDA UN SEXTO PARA CADA UNA. O sea que si el testador había instituido heredera a la hija matrimonial, a esta le corresponderá un total de 5/6 de la herencia y a la “aparecida”, 1/6 de la herencia.

 *Ahora bien, si el testador ignoraba que tenía esta hija “aparecida” la Ley supone que, de conocerla, la había querido como a otra cualquiera. Por eso, puede llegar a anularse todo el contenido económico del testamento, si los olvidados fueron todos los hijos o descendientes legitimarios los cuales, por abintestato, pasarían a repartirse la herencia.
No es el caso que se plantea, pues se me dice que hay dos hijas: la matrimonial y la aparecida. En ese supuesto, vuelve a destacarse la importancia de la voluntad del testador, pues valen las mandas y mejoras por él ordenadas. Pero, si no hubiera mandas ni mejoras, volveríamos al caso anterior y la herencia se repartiría a partes iguales entre las dos hijas. Es decir, 3/6 a la matrimonial y 3/6 a la aparecida.
En aras de la claridad he evitado cuestiones complejas, como la diferencia entre legítima larga y corta o la posición del viudo/a, que no se me plantea.
REPITO UNA VEZ MÁS: Lo importante es saber si el testador se “olvidó” de una hija a propósito o sin querer. Si lo hizo a sabiendas, la hija aparecida solo entrará al reparto de la parte obligatoria (cuota de 1/3 en la ley antigua, que, entre dos hijas, da a un sexto cada una). Los 5/6 restantes son a voluntad del testador. En cambio, si el testador no tenía ni idea de su nueva paternidad, puede llegar a anularse el testamento, lo que propiciaría el reparto “a medias” entre las dos hijas.

 Todo salvo mejor opinión.


PD.-Lo de la "Sustitución por los descendientes" no tiene importancia si el hijo vive y llega a heredar. Es como la rueda de repuesto de un coche: si falla el hijo, pues al nieto. Pero si el hijo sobrevive y hereda, ya no importa la sustitución, sino el testamento del propio hijo. Es decir, si tienes la rueda principal, ni miras para la de repuesto.

viernes, 1 de septiembre de 2017

GASTOS DE HIPOTECA SEGÚN EL SUPREMO

AMAZING NORTHERN LIGHTS IN ONS

Por claridad, hablaremos de EL BANCO (el prestamista) y EL CLIENTE (prestatario o hipotecante), pasando de los casos especiales.

A falta de pacto negociado individualmente (es decir, explicando que se da y a cambio de qué) o caso de nulidad de pacto (es decir, el que atribuye todos los gastos "en globo" al cliente). regirán las normas reglamentarias, que son:

--EL IMPUESTO (AJD) ES A CARGO DEL CLIENTE, porque es el sujeto pasivo fiscal. Recordemos que en Galicia asciende al 1,5% de la responsabilidad; el 1% si es para adquirir vivienda o al 0,5% si, además, estamos ante una discapacidad, familia numerosa, o menores de 36 años. 

--EL NOTARIO ES A CARGO DEL CLIENTE, ya que es el que ha activado el procedimiento y es el sujeto pasivo fiscal. Pero las copias solicitadas por EL BANCO son por su cuenta.

--EL REGISTRO ES A CARGO DEL BANCO, ya que a su favor se efectúa la inscripción.